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そして、いずれの場合も、このようにして乙の名義となった不動産を、甲はあらためて差押えをして、強制執行による換価金から弁済をうけることになるのですが、他の債権者もこの執行手続きに入ってくれば、甲は平等の立場で配当をうけるにすぎず、特に優先権があるわけではありません(債権者代位権の行使のために要した費用については優先弁済権がありますが)。
この意味では、債権者代位権の行使というのは、全債権者に代わって甲が乙の一般財産を充実するもの、と説明することができます。
しかし、乙が丙に売却した不動産の代金を支払えと丙に請求する場合は、甲は自分に直接それを支払うよう請求できるとされています。
これは乙に支払えと請求しても、乙が受領を拒絶することがあるからですが、しかし、その結果として甲は丙から支払いをうけた代金を、一種の相殺によって、そのまま乙に対する債権に充当することが認められています。
これはかなり奇妙な結果で、その意味では債権者代位権は、甲に、乙の丙に対する代金債権からの優先弁済権を認めるのと、事実上同じことになるわけです。
そのような事情があるため、右のようなケースでは、甲が丙に支払いを求められるのは、甲が乙に対して持っている債権額だけ、とされています。
これに対し、前述の登記請求権の代位のケースでは、乙に一〇〇万円の債権しか持たない甲が、丙に対し、一〇〇〇万円の価値のある不動産の登記名義の乙への移転を請求できるわけです。
債権者代位権は、債権回収のだめに行使するのが原則ですが、そのほか、債権者甲の債務者乙に対する特殊の非金銭債権のためにも“転用”されています。
その典型例は、乙が丙から買受けた不動産を、さらに甲が乙から買受けたが、丙が乙に所有権移転登記をしていないために、甲も乙から所有権移転登記をうけられない、という場合、甲が乙に代位して、丙に対し、乙に移転登記をせよと請求できる、というものです。
この場合は、乙の無資力は要件になりません。
甲は乙からその不動産の登記名義を移転してもらうことだけが必要なので、乙に財産があるかどうかは関係ないことだからです。
これは詐害行為取消権とも呼ばれます。
この権利は、債務者がした財産の処分行為が債権者を害する結果となる場合、債権者がその行為を取消すことができるものです。
取消しがあると(本来ならば債務者の処分行為によって)債務者の責任財産から逸出していったため、債権者がこれに強制執行をかけられなくなったものを、強制執行の対象とすることができるようになる、という効果があります。
これと同種の権利は、破産あるいは会社更生手続きでは、管財人の否認権として認められています。
民法上、詐害行為となる典型的な例をあげると、債務者乙がその所有する唯一の不動産を、丙(受益者といいます)に贈与してしまったという場合、債権者甲は、乙丙間の贈与というその法律行為を詐害行為として取消すことができます。
丙がその不動産をすでに丁(転得者)に譲渡していたという場合でも、甲は債権者取消権の効力をこの丁にも及ぼすことができるときがあります。
しかし、乙に他に財産が十分にあり、その所有する不動産を処分しても、債権者たちに債務を弁済するための責任財産に別にひびかない、という場合は、甲はこの取消権を行使することができません。
また、その処分行為により、一時的に乙の責任財産が減少しても、後に回復していれば、やはり同様です。
甲の債権は、乙がその処分行為をするより前に成立していなければなりません。
乙がすでにその財産を処分して責任財産の内容が悪化した後に、たとえば甲が乙に金を貸したという場合は、甲は乙の財産内容を承知して取引をしたと見るべきですから、過去に乙がした財産の処分を問題にすることはできないわけです。
ただし、甲の債権は乙の処分行為前に成立していればよく、まだ履行期が到来していなくても、この取消権を行使できるとされています。
乙の資産内容がその財産の処分によりはじめて悪化したわけではなく、もともと内容が悪いところを、その処分行為によりさらに悪化したという場合でも、甲はこの取消権を行使できます。
債権者取消権の行使は債権者代位権とちかって、必ず訴訟によらねばならぬことになっています。
また、取消権を行使した債権者甲だけがそれによる効果を利用できるのでなく、乙の、他の債権者にもその効果が及び、甲による取消権の対象となった財産(右の例では乙から丙に贈与された不動産)の強制執行には、甲以外の債権者も参加して配当をうけられます。
甲はこの取消権を行使する場合、債務者乙を被告として訴訟を提起する必要はありません。
受益者たる丙、あるいは転得者たる丁を相手として訴訟をするのです。
ただし、乙がその財産を処分したことで乙の債権者に損害を与える結果となったという事情を、丙や丁が知らない(善意である)場合は、甲は取消権を行使することはできません。
事情を知らないでその財産を取得した人たちに、迷惑をかけることはできないからです。
したがって、丙あるいは丁が右の事情を知っていた(悪意である)場合だけ、甲は取消権を行使できるのです。
詐害行為取消訴訟では、甲は乙の詐害の意思だけを立証すればよいのです。
詐害の意思とは、前出の例でいえば、他に十分な財産がないのに乙がその不動産を丙に贈与すれば、乙の債権者たちが乙の財産を強制執行しても十分に債権の回収ができなくなることを乙が知っていた、ということですが、実際問題としては、この立証はそれほど困難ではないでしょう。
これに対して、丙あるいは丁が甲の追及を免れるためには、自分たちとしてはそのような事情は全く知らなかった(善意であった)ということを立証する必要があります。
丙も丁も悪意であったならば、甲は丁の所有となった財産に対し、乙の債権回収のために強制執行をすることもできるし、丙に対し対象財産の価格の賠償を請求することもできます。
丁は善意だが、丙は悪意であったという場合は、甲は丙に価格賠償を求めるほかありません(丙は善意だが丁が悪意というケースについては、説が分かれていてはっきりしていません)。
問題は、乙のどういう行為が詐害行為になるかということです。
従来の裁判例では、乙が不動産を処分する行為がしばしば問題になっています。
不動産はその価値が高いので、その処分は乙の責任財産を大きく減少させ、一般債権者が乙の財産に強制執行をかけたときの配当割合を低下させる可能性が強いからです。
したがって、乙が動産の財産を他に十分持っていれば、不動産を一つ位処分しても、必ずしも問題にならないわけです。
ただし、不動産は債権者にすると強制執行しやすい(外部からその存在がよくわかる)という特質があるので、乙が動産を処分した場合よりも、詐害行為とされる可能性が高くなるということがありましょう。
乙のした処分が不動産の無償あるいは著しく低廉な有償譲渡であると、詐害行為になりますが、相当な価額で売却したときについては議論があります。
バランスシート上は、不動産が現金になっただけで、財産の減少はない、といえるからです。
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